當事人言詞作為訴訟證據(jù)使用存在的問題和對策
作者:馬麗 發(fā)布時間:2008-08-20 瀏覽次數(shù):2158
當事人言詞,通俗來講就是當事人所說的話。在訴訟中,案件事實在當事人大腦中形成主觀反映,當事人用語言表達出來就成了言詞。受當事人主觀認識能力、所處的環(huán)境、利益沖突等因素的影響,言詞這種當事人主觀上對客觀的反映就容易產(chǎn)生偏差。基于當事人言詞主觀性、客觀性并存的特點,我國立法、有關(guān)解釋對把當事人言詞作為訴訟證據(jù)作了相應(yīng)規(guī)定。
當事人言詞證據(jù)是我國訴訟體系中的一個非常重要的證據(jù)種類,它在我國訴訟證據(jù)體系中具有不可替代的地位和作用。但在現(xiàn)實中,人民法院將當事人言辭作為證據(jù)使用,尚存在著一定的問題,本文就此展開闡述,就教于廣大同仁。
一、當事人言詞作為訴訟證據(jù)存在的問題
我國法律對當事人言詞證據(jù)的相關(guān)規(guī)定已經(jīng)較為完備,但尚存在一些不足,主要有如下幾個方面:
1、刑事訴訟中當事人言詞證據(jù)名稱的不統(tǒng)一,有違“法律面前人人平等”的精神。
“法律面前人人平等”是實現(xiàn)公平、正義的法律的基本準則,反映在訴訟中對當事人而言則表現(xiàn)為當事人法律地位的平等。在民事、行政訴訟中,當事人指原告、被告、第三人(因第三人在訴訟中的地位相當于或是原告或是被告,以后關(guān)于第三人的言詞不單獨分析),當事人言詞則是這些人的陳述;在刑事訴訟中,當事人指犯罪嫌疑人、被告人、被害人、自訴人、附帶民事訴訟的原告人、被告人,當事人言詞則是犯罪嫌疑人供述、辯解、被告人供述、辯解(本文從審判角度分析,犯罪嫌疑人言詞與被告人言詞的性質(zhì)相同,為行文簡潔,文中對這兩種言詞均以“被告人供述”的形式分析)以及被害人、自訴人、附帶民事訴訟的原告人、被告人(自訴人、附帶民事訴訟的原告人、被告人類似于民事、行政訴訟中原告或原告的地位,文中不單獨分析)的陳述。
《中華人民共和國民事訴訟法》第八條規(guī)定:“民事訴訟當事人有平等的訴訟權(quán)利。人民法院審理民事案件,應(yīng)當保障和便利當事人行使訴訟權(quán)利,對當事人在適用法律上一律平等。”《中華人民共和國行政訴訟法》第七條規(guī)定:“當事人在行政訴訟中的法律地位平等。”《中華人民共和國刑事訴訟法》第六條規(guī)定:“人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)進行刑事訴訟,必須依靠群眾,必須以事實為根據(jù),以法律為準繩。對于一切公民,在適用法律上一律平等,在法律面前,不允許有任何特權(quán)。”
從法律規(guī)定來看,在任何訴訟中當事人的法律地位是平等的。從目前的立法來看,就證據(jù)形式而言,民事、行政訴訟中的當事人言詞證據(jù)以原告陳述、被告陳述、第三人陳述為表現(xiàn)形式,它反映了民事、行政訴訟當事人法律地位是平等的。
而在刑事訴訟中,當事人言詞證據(jù)以被害人陳述、自訴人陳述、原告人陳述及被告人供述為其表現(xiàn)形式。從名稱上來看,被害人、自訴人、原告人的言詞證據(jù)均為“陳述”,而被告人的言詞證據(jù)卻為“供述”,似乎被告人是在以低人一等的方式交代問題,而非陳述案件事實,就其形式來看,被告人的訴訟地位明顯低于被害人、自訴人、原告人等當事人,這給人以一種當事人法律地位不平等的感覺。此情況與“法律面前人人平等”的精神不符。
2、民事、行政訴訟中關(guān)于當事人對其言詞證據(jù)舉證責(zé)任的要求嚴于刑事訴訟的當事人,與立法初衷相悖。
在民事、行政訴訟中,一般遵循“誰主張誰舉證”的原則,當事人均對其陳述的主張負有舉證責(zé)任,如果一方當事人承認對方當事人的陳述(即自認),則一方當事人無須對其陳述再行舉證;如果另一方當事人否認了對方的陳述,雖然民訴法規(guī)定當事人的陳述可以作為證據(jù),但是它仍要求當事人提供相關(guān)證據(jù)證明其陳述,否則其陳述實質(zhì)上并不能作為有效證據(jù)使用,這說明當事人對其陳述負有舉證的責(zé)任。同樣,當事人反駁對方主張情況下所作出的言辭證據(jù),也須承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。(為便于文中分析,本文將有陳述主張或有反駁主張的當事人稱為原告,對方稱為被告。)
在刑事訴訟中,如果被告人供述承認處于原告地位的公訴人的起訴,若起訴還有其它證據(jù),則能對被告人定罪量刑,否則,被告人的罪名不能成立,這說明公訴人仍然承擔(dān)舉證責(zé)任。如果被告人供述否認犯罪,一般情況下被告人沒有證明自己無罪的義務(wù),亦即沒有舉證責(zé)任,公訴人當然有舉證責(zé)任,若僅有被害人陳述,一般不能定罪,公訴人有提供其它證據(jù)的舉證責(zé)任。刑事訴訟當事人指“在刑事訴訟中訴訟中處于原告地位或者被告地位,與案件的訴訟結(jié)局有著利害關(guān)系的訴訟參與人。”(引自《訴訟法與律師制度》,陳桂明、宋英輝主編,法律出版社出版)。應(yīng)該說,屬于刑事訴訟當事人的被害人在刑事訴訟中處于原告地位,刑事訴訟被害人與民事、行政訴訟原告的法律地位類似,因為國家追究被告人刑事責(zé)任,使公訴人成了刑事訴訟的原告,但是這并不影響被害人具有原告法律地位的性質(zhì),不妨這么說,刑事訴訟的原告方是由公訴人、被害人組成的(文中均采用此觀點)。在這種情況下,原來由被害人對其陳述所負的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)嫁由公訴人承擔(dān),與此同時,被害人陳述就直接成為證據(jù),被害人證明其陳述的義務(wù)也就免除了。
我國對刑事訴訟的要求是嚴于民事、行政訴訟的。通過上述比較可以看出,在被告人與被告都作出承認言詞時,對原告方而言,刑事訴訟中公訴人的舉證責(zé)任要大于民事、行政訴訟中的原告,被告方則是同樣不須承擔(dān)舉證責(zé)任,這里反映對訴訟的要求與上述是一致的。在被告方都作出否認言詞時,從表面上看原告方的舉證責(zé)任是一樣的,實際上在把相當于原告的被害人與公訴人一起作為原告方時,因被害人陳述可直接作為證據(jù),而原告陳述要有證據(jù)證實才能作為證據(jù),不能直接作為證據(jù),刑事訴訟中原告方的舉證責(zé)任要小于民事、行政訴訟中的原告,這里反映出的對訴訟的要求與上述精神是不一致的。總的來看,現(xiàn)行關(guān)于當事人對其言詞的證明責(zé)任,民事訴訟的要求嚴于刑事訴訟,顯然不符合立法精神。
3、民事、行政訴訟中關(guān)于當事人言詞證據(jù)的證明要求高于刑事訴訟,亦與立法初衷相悖。
我國的立法、法學(xué)理論對于不同訴訟的證明要求不一樣,證明刑事事實要達到“確然性”標準,證明民事事實要達到“概然性”標準,顯然“概然”不能像“確然”那樣充分確定事實,其本意是刑事訴訟的證明要求高于民事訴訟。而實際情況并非如此。如本文第二點所述,同樣是被告方作出否認陳述,在民事、行政訴訟中,雖然法律明確原告陳述為證據(jù),但同時法律也明確原告要對其陳述提供證據(jù)證明,其陳述的事實方能成立,這說明原告陳述不能單獨作為證據(jù);而在刑事訴訟中,相當于原告的被害人的陳述是由公訴人直接作為證據(jù)證明被害人陳述的事實的。應(yīng)該說,這里對原告方陳述事實的證明要求,比較而言,前者是“確然性”的,后者是“概然性”的,前者的證明要求高于后者,與立法初衷相矛盾。
二、關(guān)于完善當事人言詞訴訟證據(jù)的思考
通過前述比較分析,不難看出當事人言詞作為訴訟證據(jù)在實踐中存在的一系列問題,需要在有關(guān)的理論、立法上加以改善。
首先,要貫徹“法治”精神,擯棄“人治”思想
“法治”是現(xiàn)代文明社會的追求、理想。隨著發(fā)展和進步,構(gòu)建21世紀“法治”的社會主義中國的時代已經(jīng)到來,受歷史“人治”因素的影響,與“法治”不和諧的音符必然不可避免。當事人言詞作為訴訟證據(jù)也存在這種不和諧。如前文已涉及的刑事訴訟中被害人陳述作為證據(jù),民事訴訟中的原告陳述不能單獨成為證據(jù),反映了后者的權(quán)利小于前者,似乎被害人有特權(quán);在刑事訴訟中如果僅采信被害人陳述,若被害人無證據(jù)證實其陳述,比如故意傷害案件的被告人否認事實,而被害人又不能提供第三人證明被告人犯罪事實,刑事審判實踐就可能定案,而類似的人身損害賠償民事審判實踐就可能定不了案,這里被害人實際上受到特殊保護,被害人的權(quán)利優(yōu)于被告人,被告人未經(jīng)審判定罪之前,其與被害人的權(quán)利應(yīng)是平等的,可能受刑事案件被害人是弱者應(yīng)予以特別保護的主觀臆斷影響,才有了這種有濃郁的“人治”味道的司法實踐。不擯棄這些“人治”思維,就不能實現(xiàn)真正的“法治”,就不會有公平和正義。
其次,不同訴訟的相關(guān)規(guī)定應(yīng)當盡量統(tǒng)一
三大訴訟法各自解決社會矛盾的性質(zhì)不同決定了各有其特點,但是解決問題的方法不能存在差異。任何法律事實都要靠證據(jù)證明,無論是民事、行政還是刑事法律事實,都須通過證據(jù)來加以證明方能成立。對于民事、行政和刑事法律事實的證明,其標準都應(yīng)是一致的。比如,同樣被人打傷,因構(gòu)成輕傷或重傷要追究刑事責(zé)任需要肯定的“確然性”證明,而因為構(gòu)成輕微傷要追究民事責(zé)任卻只需要大概的“概然性”證明,這種“肯定是”與“大概是”的證明標準之間的區(qū)別,不能讓人信服。筆者認為,同樣的事實構(gòu)成案件的性質(zhì)因其危害性可能會發(fā)生變化,事實是不會變的,那么證明事實存在的方法、標準也不應(yīng)當發(fā)生變化,在訴訟中關(guān)于訴訟事實的證明要求、證明標準就應(yīng)該是一致的。
第三,理論、立法、司法實踐三者要相互統(tǒng)一
通過文中分析,現(xiàn)行有關(guān)當事人言詞作為證據(jù)的訴訟理論、立法、實踐存在相互矛盾現(xiàn)象。訴訟立法本意是對刑事訴訟要求比民事、行政訴訟的高,實際上對民事、行政訴訟的一些要求比刑事訴訟還嚴格,比如民事訴訟中原告陳述在有證據(jù)證實的情況下才能作為證明案件事實的證據(jù),而刑事訴訟中類似于民事訴訟中原告的被害人的陳述就沒有上面的規(guī)定,這是對民事訴訟當事人的要求比對刑事訴訟當事人的要求高;在證明要求方面,刑事訴訟證明要達到“確然性”標準,民事訴訟要達到“概然性”標準,而從立法和實踐上看,恰恰相反,文中已作了不少分析,此處不再贅述。這三者不統(tǒng)一,一方面反映相關(guān)的理論、立法不完善、一方面導(dǎo)致法律實踐的困惑,三者的相互矛盾,影響法律實施,導(dǎo)致負面的法律效果、社會效果,影響著法律的嚴肅性,也影響著“法治”進程,必須得到改善。這三者統(tǒng)一不僅僅是對訴訟立法的完善,更是實現(xiàn)“法治”的現(xiàn)實要求。
在審判實踐中,當事人言詞作為證據(jù)還存在其它一些情況,這需要我們在法律實踐中不斷探索和總結(jié)。